6.2 Принятие наследства наследником одновременно по нескольким основаниям


Вступил в наследство, но не оформил право собственности — что будет

Соответственно, когда человек получает свидетельство о праве на наследство, он должен подтвердить свое желание владеть и пользоваться полученной вещью. А это в свою очередь требует регистрации права собственности.
Если гражданин просто оставил свидетельство в общих документах и не продолжил процедуру переоформления, никаких негативных последствий в отношении самого физического лица – наследника не наступит. Однако другие наследники или третьи лица могут воспользоваться неграмотностью своего «соперника» и постараться признать вещь бесхозяйной, поскольку юридически такая вещь не будет принадлежать никому, а значит, к ней применяются общие правила о приобретательской давности. То есть родственники вправе заявить свое право на некем не принятую вещь.

Что такое принятие наследства?

Наследственная практика давно сформирована на территории России. Однако далеко не все граждане изучают законодательство или отслеживают его изменения. Поэтому часто люди пропускают сроки для подачи документов и лишаются наследства. Рассмотрим несколько ключевых аспектов.

Наследство открывается по факту смерти физического лица (ст. 1113 ГК РФ). Что это значит? Сразу после кончины наследодателя начинается отсчет времени для перехода имущественных прав к наследникам. Родственникам покойного гражданина или претендентам по завещанию дается 6 месяцев для оформления наследства:

  • по закону — согласно очередности наследования, т.е. от близких родственников к самым дальним;
  • по завещанию — если умерший оставил завещательное распоряжение с указанием нюансов передачи имущества.

Заинтересованные лица готовят документы, определяют территориальную принадлежность и подают бумаги нотариусу. Через полгода претендентам на имущество придется еще раз посетить нотариуса. К тому времени необходимо сделать оценку имущества — на ее основании делается расчет налога, который удерживается с наследников. После оплаты госпошлины нотариус выдает гражданам свидетельства о праве на наследство.

Следующий этап – регистрация имущественных прав. Законные претенденты должны обратиться в соответствующее госучреждение с пакетом документов:

  • для регистрации прав на недвижимость бумаги подаются в Росреестр — обычно через посредника в лице ГБУ «Мои документы» (МФЦ);
  • постановка на учет авто осуществляется в отделении ГИБДД;
  • переход корпоративных прав регистрируется в Налоговой службе.

За совершение регистрационных действий удерживается госпошлина. Ее размер определяется законом — 0,3% или 0,6% от цены имущества, в зависимости от степени родства с умершим. После получения подтверждающих документов наследники становятся владельцами собственности умершего гражданина. Они могут ее продать, подарить, обменять или передать по наследству. До того момента полноценное распоряжение имуществом – невозможно.

Является ли свидетельство о праве на наследство правом собственности

Ни в коем случае не стоит путать эти понятия, поскольку они носят различный правовой характер.

Свидетельство о праве на унаследованное имущество – документ, выданный нотариальным кабинетом после открытия наследственного дела и получения полных сведений о наследниках, идентифицирующий личность, которая может беспрепятственно обратиться в регистрационные органы за приобретением статуса собственника недвижимого имущества. Соответственно, говоря о других вещах и объектах, необходимо делать поправки на иные субъекты государственной регистрации.

Непосредственно в самом документе будет отображен кадастр, государственный номер или другая личная отметка.

Раздел имущества, полученного по наследству

Наследование имущества может осуществляться по закону и по завещанию. Наследование по закону осуществляется в двух случаях:

  • если отсутствует завещание;
  • если наследодатель завещал не все свое имущество, а только его часть.

Переход такого имущества к наследникам происходит в порядке очередности, установленной законом. Наследство делится между представителями одной очереди поровну.

Раздел наследственного имущества по завещанию осуществляется в случае, если в нем наследодатель, указав наследников, не распределил между ними конкретное имущество. Тогда оно делится между ними в равных частях. Но здесь есть исключение, которое касается наследования обязательной доли. Ее получатель может претендовать на долю, составляющую не меньше половины той, которая принадлежала бы ему, наследуя он по закону.

Когда при наследовании по закону наследство переходит не к одному, а к нескольким наследникам, а при наследовании по завещанию завещано не одному, а нескольким лицам без указания в нем, какое конкретно имущество кем из них наследуется, то оно поступает в общую долевую собственность этих наследников.

После получения свидетельства о праве на наследство, в котором указаны определенные доли каждого из них, имущество может быть разделено между ними в натуре. Правила такого раздела регламентируются статьями 1165 – 1170 ГК и самым простым способом является заключение соглашения между наследниками. Его достаточно оформить в простой письменной форме и не удостоверять у нотариуса.

Важно

Заметим, что если в состав наследственной массы входят недвижимые объекты (жилые помещения, земельные участки и т.п.), то заключать такое соглашение до получения свидетельства о праве на наследство запрещено законом. Но разделить их можно как до государственной регистрации прав собственности на них, так и после.

Раздел движимого имущества (транспортных средств, ценных бумаг, денег), входящего в наследственную массу, возможен и до получения свидетельства. Но сделать это можно только после того, как будут определены все наследники общей долевой собственности на наследуемое имущество.

Если среди их числа есть наследник, который был зачат при жизни наследодателя, но не родившийся на момент раздела наследства, то разделить имущество можно будет только после его рождения. Закон охраняет также интересы несовершеннолетних и недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. Если они входят в круг наследников, то при оформлении соглашения или рассмотрении дела о разделе наследства в судебном порядке, необходимо уведомить об этом органы опеки и попечительства.

Преимущественное право перед остальными наследниками на получение своей доли наследства при его разделе предоставлено тем из них, которые вместе с наследодателем обладали правом общей собственности на неделимое имущество или постоянно пользовались ним. Также, если в наследственную массу входит жилое помещение (дом, квартира или комната), которое невозможно разделить в натуре, преимущественным правом на получение в счет своих наследственных долей перед теми, кто не является собственником этого помещения, наделены наследники, проживавшие в нем на момент открытия наследства и не имеющие иного жилья.

То же касается и предметов домашней обстановки и обихода – мебели, бытовой и компьютерной техники, посуды и прочих товаров.

Право собственности на наследство возникает с момента Документы на наследство Консультация юриста Юридический вестник

Существуют определенные особенности при разделе земельных участков, которые имеют разное целевое назначение. Размеры вновь образовавшихся наделов не должны быть меньше, чем установленные в Земельном кодексе нормативы для участков соответствующего целевого назначения. Если участок земли окажется неделимым, его можно оставить в общей долевой собственности наследников, установив порядок пользования ним, либо передать целиком наследнику, имеющему преимущественное право на его получение. При этом доли остальных компенсируются денежными средствами или другим объектом наследства.

Не всегда раздел наследуемого имущества проходит гладко, часто между наследниками возникают споры, которые разрешаются в судебном порядке.

В настоящее время, полученное по наследству имущество, не подлежит налогообложению. При этом не имеет никакого значения, какой объект наследуется, и состоят наследники с наследодателем в родстве или нет. Изменения в налоговое законодательство были внесены с 1 января 2006 года.

К сведению

Теперь вместо налога на имущество наследники, при обращении в нотариальную контору для принятия наследства, обязаны

уплатить государственную пошлину

за выдачу свидетельства о праве на него, размер которой как раз напрямую зависят не только от стоимости наследуемого имущества, но и от степени родства наследника и наследодателя.

Предлагаем ознакомиться: Что делать если утеряно свидетельство на землю. Как восстановить документы на земельный участок, если они были утеряны. Восстановление документов на дом

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.24 НК, для наследников по закону первой и второй очереди сумма пошлины составляет 0,3% от стоимости объектов наследства, но не более 100 000 рублей, для остальных наследников, не являющихся с наследодателем близкими родственниками – 0,6%, но не больше 1 000 000 рублей.

Есть категория граждан, которых налоговое законодательство освобождает от уплаты государственной пошлины. К ним относятся физические лица:

  • из числа несовершеннолетних или с психическими заболеваниями;
  • проживавшие в наследуемом жилом помещении вместе с наследодателем на момент его смерти и оставшиеся там проживать после нее;
  • наследующие имущество граждан, погибших при исполнении своего гражданского или служебного долга;
  • наследующие банковские вклады, деньги на счетах в банковских учреждениях, авторские права и вознаграждения, страховые, пенсионные и прочие выплаты;
  • и другие.

Смоделируем для наглядности пример. Семья из четырёх человек: родители и двое детей. Живут они в квартире, принадлежащей отцу. Он умирает. Завещания нет. Жена и дети пишут нотариусу заявления о принятии наследства. Через три месяца умирает мать. Зарегистрировать право собственности на 1/3 квартиры она ещё не успела. Вопрос: подлежит ли эта доля включению в наследство матери?

Да, безусловно. Дело в том, что согласно ч. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

К сожалению, некоторые нотариусы отказываются включать такое имущество в наследственную массу, ссылаясь на отсутствие государственной регистрации. Такой подход неправомерен.

В соответствии с п. 50 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. Правлением ФНП 28.02.2006), если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками?

Наследство может включать не только ценности, но и нежелательную массу — долги, кредиты, обязательства и завещательные отказы. Разумеется, мало кому понравится платить по чужим счетам или выполнять нежелательные для себя обязательства. Возникает соблазн отказаться от части имущества, т.е. принять наследство под условием или с оговоркой. Возможно ли это на практике?

Ответ со стороны законодателя однозначный — принятие наследства под условием или с рядом оговорок запрещен (п. 2. ст. 1152 ГК РФ). Раз так, осталось выяснить, что такое условия и что такое оговорки? Очень важно не спутать их с другими терминами.

Что такое условия?

Условием принято считать требование, которое выдвигает участник по отношению к наследству или другим наследникам.

Наследодатель может написать завещание с условием — принятие имущества будет зависеть от исполнения последней воли собственника. Что касается условий со стороны наследников, то закон исключает такую возможность. Претенденты могут принять наследство целиком или отказаться от своих прав — так же полностью и безоговорочно. Они не могут выдвигать никаких требований. Скажем, если претенденты не желают погашать долги наследодателя, они могут просто отказаться от наследства — это самый разумный вариант.

Пример:

Сивцов оставил своему брату мощный мотоцикл, оборудование для ремонта и гараж для хранения транспортного средства. Однако радость наследника длилась недолго — вскоре он узнал, что его брат купил мотоцикл в кредит. Непогашенная сумма перевалила отметку в 300 000 рублей, из которых треть приходилась на штрафы от банка. Поразмыслив, брат умершего решил принять в наследство только гараж и оборудование, а от мотоцикла отказаться. Затем он узнал, что так делать нельзя — нотариус пояснил, что наследник не может принять наследство под условием исключить из него долги умершего. Читайте, передаются ли долги по кредитам по наследству?

Что такое оговорки?

Выше мы выяснили, что принятие наследства с оговорками так же недопустимо. Выгодополучатель может отказаться от имущества полностью или в пользу конкретного гражданина из числа наследников. Выдвигать какие-либо условия при отказе от имущественных прав запрещено. Подобные сделки легко оспариваются в суде.

Пример:

Истица подала исковое заявление. Женщина просила признать отказ от наследства недействительным. Дополнительное требование – признание права собственности на долю имущества. Обоснование иска – после кончины отца наследница обратилась к нотариусу. Женщина планировала принять наследство. На имущество наследодателя также претендовала его супруга и вторая дочь. Ответчики предложили женщине написать адресный отказ от наследства. Взамен выгодополучатель сделает на нее завещание и предоставит право пользования спорной квартирой на правах собственника. Истица согласилась. Почти сразу она подписала отказное заявление у нотариуса. Ответчица выполнила часть обещания. Она сделала завещание на истицу. Все это время заявительница пользовалась квартирой вместе с родственниками ответчицы. Однако недавно указанные лица начали создавать женщине невыносимые условия для проживания. Родственники сестры заявили, что она живет в квартире на «птичьих правах», а завещание давно было отменено. Супруга наследодателя признала исковые требования. Она пояснила, что отказ наследницы был добровольным. И она выполнила устные обещания, сделала завещание на двух дочерей. Суд удовлетворил иск — отказ от наследства под условием недопустим.

(Решение Советского райсуда Краснодара от 17.07.2012)

Процедура вступления в наследство

Чтобы гражданин понимал, на какие объекты потребуется собирать документы, важно вспомнить о самой процедуре принятия наследства:

  1. Наследник выписывает умершего лица из квартиры или дома, где проживал наследодатель, и получает документы, которые потребуются для определения места открытия наследства;
  2. Сбор документации обо всем имуществе, которое было в собственности у завещателя и проведение оценки их стоимости;
  3. Оплата государственной пошлины и подача заявления в нотариальный кабинет;
  4. Выдача свидетельства о праве на наследство и его регистрация;
  5. Переоформление прав на нового собственника.

Как видите, многие забывают о последнем пункте, а оно оказывается не менее важным, чем предыдущие четыре этапа.

Иногда возникают случаи порчи вещей еще до принятия их наследником. В таком случае дополнительно потребуется совершения ряда действий, связанных с поиском виновного лица и требования возмещения убытков. При этом истцами будут все предполагаемые наследники, или лица, указанные в завещании.

В дальнейшем, если виновное лицо откажется добровольно возместить ущерб, взыскателю потребуется обращаться к судебным приставам-исполнителям. Именно поэтому важно заботиться о сохранности будущей собственности и не забывать об основных мерах предосторожности: охрана, запреты на перевозку и иное перемещение.

Механизм принятия наследства

Суть наследования изложена в ст. 1110 Гражданского кодекса РФ. Она определяет этот процесс как универсальное правопреемство, в ходе которого имущество покойного переходит к его наследнику единовременно и в неизменном виде. На практике это означает, что весь объем причитающихся конкретному преемнику прав и обязанностей (даже в рамках одной доли), неотделим друг от друга и не может переходить в собственность по частям, выборочно или поэтапно. При этом из состава наследственной массы, согласно ст. 1112 ГК РФ, исключаются некоторые элементы правоспособности умершего.

Не наследуются права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя:

  • неимущественные права;
  • нематериальные блага;
  • обязанность по выплате алиментов (за исключением уже существующей на момент смерти задолженности);
  • право на компенсацию вреда, причиненного здоровью и жизни другого гражданина и т. п.

Принятие собственности умершего осуществляется двумя способами: фактически или официально.

Фактическое приобретение считается свершенным при выполнении следующих действий по отношению к унаследованному имуществу:

  • управление;
  • содержание;
  • использование;
  • охрана от посягательств третьих лиц.

Даже, если наследник начнет погашение задолженностей покойного или произведет фактическое приобретение хотя бы одного объекта наследования, вся остальная собственность в рамках положенной ему доли будет считаться принятой. Но право собственности на такое имущество государственной регистрации не подлежит по причине отсутствия свидетельства о праве на наследство. А получить его можно только при официальном оформлении у нотариуса. В этом и заключается главное преимущества второго способа принятия наследства.

Для осуществления официального правопреемства наследополучателю понадобится собрать пакет документов, написать заявление о выдаче правоустанавливающего свидетельства и предоставить это все нотариусу по месту открытия наследства. С этого момента имущественные права и обязанности закрепляются за преемником. Но теоретически (согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ) их переход наступает раньше и совпадает с датой смерти наследодателя, даже, если наследство было принято позже.

Срок получения имущества по наследству

Наследство можно получить по завещанию или по закону. Для того, чтобы его принять и стать полноправным собственником наследуемого имущества, необходимо соблюсти соответствующую процедуру и сроки оформления.

Открытие наследства напрямую связано с неприятным событием – смертью гражданина (статья 1113 Гражданского кодекса), который оставил после себя имущество, принадлежавшее ему при жизни на правах собственности. С этой даты возникают наследственные правоотношения, которые предполагают либо принятие его наследниками, либо отказ от него. Порядок и сроки наследования регулируются законодательными нормами и положениями.

Так, в статье 1154 ГК для оформления и принятия наследства установлены общие и специальные сроки. В общих случаях, такой срок составляет шесть месяцев с того дня, когда наступила смерть наследодателя. Фактически в этот же день открывается наследство. Но отсчитывается срок для его принятия, в соответствии со статьей 191 ГК, со дня, следующего за днем наступления указанного события. Заканчивается течение шестимесячного срока в соответствующее число шестого месяца (статья 192 ГК).

Пример

Смерть наследодателя наступила 14 февраля 2015 года. В этот день было открыто наследство по последнему месту его жительства. Течение срока для принятия наследства началось с 15 февраля 2015 года, а истекло 15 июля 2015 года в полночь (24-00).

Бывают случаи, когда срок для принятия наследства заканчивается числом, которого попросту нет в данном месяце или он приходится на выходной или нерабочий день. Тогда в первом случае сроком истечения будет считаться последний день месяца (пункт 3 статьи 192 ГК), а во втором – перенесется на ближайший рабочий день, который за ним следует (статья 193 ГК).

Если наследодателя было объявлено умершим в судебном порядке, то днем его смерти и открытия наследства будет считаться тот день, когда вступило в законную силу соответствующее решение суда (статья 1114 ГК), а в случае признания в суде дня предполагаемой гибели наследодателя – дата смерти, которую укажет суд в своем решении. Но и в том, и другом случае начало срока для принятия наследства будет отсчитываться со дня вступления решения суда в законную силу.

В главе 11 ГК предусмотрены общие правила по исчислению таких сроков, согласно с которыми наследство считается принятым вовремя, если наследник подал соответствующее заявление нотариусу или отправил его посредством почтовой связи в последний день установленного срока.

Право наследования может возникнуть не только с момента смерти наследодателя, но и на других основаниях. Для таких случаев законодательство установило специальные сроки принятия наследства.

Основаниями могут быть:

  • отстранение от наследования недостойных граждан (решение принимается в судебном порядке, при отсутствии наследников этой же очереди отсчет шестимесячного срока начинается со дня вступления его в законную силу для наследников последующей очереди);
  • заявление основного наследника об отказе от наследства (шестимесячный срок отсчитывается со дня отказа);
  • наследственная трансмиссия – непринятие наследства из-за смерти основного наследника (принять наследство нужно в отведенный законом шестимесячный срок, но если его оставшаяся часть состоит меньше, чем из трех месяцев, то он продлевается до трех месяцев);
  • непринятие наследства по причине бездействия (другие наследники, у которых возникло право наследования, могут принять его после окончания шестимесячного срока в течение трех месяцев);
  • рождение наследника, который был зачат еще при жизни наследодателя, а родился живым уже после его смерти.

Предлагаем ознакомиться: Как написать служебныю записку на списание нехватки сырья от производителя

На практике часто случается так, что наследники по тем или иным причинам пропускают установленный законом срок принятия наследства. Продлить его можно двумя путями:

  1. получив письменное согласие от остальных наследников;
  2. обратившись в судебные органы с исковым заявлением.

К сведению

При обращении в суд наследники должны не только указать уважительные причины пропуска, но и подкрепить их соответствующей доказательной базой.

Законодательством о наследовании имущества предусмотрен определенный срок, в течение которого наследники должны обратиться с соответствующим заявлением и определенным перечнем документов, а именно шесть месяцев.

Началом течения полугодового периода является дата смерти наследодателя. Если наследники по каким-либо причинам, не были информированы о столь неприятном событии и фактически пропустили момент на обращение, период на обращение может быть восстановлен. Заявление о восстановлении процессуальных сроков подается либо в судебном, либо внесудебном порядке.

Если гражданин по тем или иным причинам не стал продолжать переоформление прав собственности на имущества в отношении себя, он всегда может продолжить процедуру чуть позже, поскольку свидетельство о праве на наследство не имеет срока давности.

Как правило, в подобную категорию граждан входят лица, которые проживают в наследуемом имуществе. Они считают, что после получения свидетельства от нотариуса, они выполнили все необходимые действия.

Если же предполагается регистрация через длительное время после получения наследства, следует совершить следующие действия:

  1. Обратиться в Управление Росреестра и иной государственный орган по регистрации движимого имущества;
  2. Предоставить копии документов и оригиналов для сверки. После чего подлинники должны остаться у заявителя;
  3. Оплатить государственную пошлину;
  4. Ожидать сроки рассмотрения заявления и проверки имущества на предмет залога или других сделок;
  5. Получить свидетельство.

Если тот или иной объект проверку не проходит или на данное имущество уже получены права нового собственника, требуется дальнейшее «расследование», которое по окончании должно быть инициировано в исковое производство и передано в суд.

1) Обратиться с жалобой в нотариальную палату субъекта, на территории которого действует данный нотариус.2) Обжаловать отказ нотариуса в судебном порядке.3) Включить имущество в наследственную массу и признать право собственности на него через суд.

Первый вариант проще и более выгоден с точки зрения сроков. Второй проигрывает первому по срокам, а третьему по результату, поэтому его использовать не рекомендуем. Третий может оказаться более привлекательным, нежели первый, с позиции финансовых затрат. Раскладов здесь может быть очень много, нужно просчитывать отдельно для каждого случая. Ниже сформулируем несколько основных моментов.

— детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;

— другим наследникам – 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.

Плата за оказание услуг правового и технического характера может отличаться в зависимости от субъекта. А на практике порой и в зависимости от конкретного нотариуса. По Москве эта сумма составляет 5 000 рублей за каждый объект.

Теперь давайте посчитаем.

Предположим, речь о наследовании неоформленной квартиры стоимостью 10 000 000 рублей. Следовательно, для наследников первой очереди госпошлина за нотариальное действие составит 30 000 рублей, для наследников иных очередей – 60 000 рублей. Госпошлина в суд общей юрисдикции при цене иска в 10 000 000 рублей составляет 58 200 рублей.

Таким образом, в данном случае наследникам первой очереди выгоднее действовать через нотариуса, остальным – через суд.

— госпошлина нотариусу – 15 000 000*0,3/100=45 000— плата за тех. работу – 5 000*3=15 000

Итого: 45 000 15 000=60 000 рублей.

Госпошлина в суд, в свою очередь, также составит 60 000 рублей – это в принципе максимальный размер пошлины для гражданского процесса.

Если же объектов будет 4 и больше, то, опять же, выгоднее идти в суд. Аналогичный вывод имеет место, когда наследуются доли в нескольких объектах.

При расчёте не забудьте обратить внимание на п. 5 ст. 333.38 НК РФ, где закреплены случаи освобождения от уплаты пошлины за совершение нотариального действия. При этом необходимо помнить, что данная норма не распространяется на плату за оказание услуг правового и технического характера.

В первую очередь отказ необходимо получить в письменной форме. Голословного утверждения о том, что нотариус отказал, будет недостаточно. Это правило актуально для всех вариантов действий.

На основании полученного отказа необходимо подготовить жалобу в нотариальную палату, к которой прикреплён нотариус, с которым возник спор, с изложением фактических обстоятельств дела и обоснованием своей позиции.

Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 30 дней. И в данном случае все разногласия должны быть устранены – нотариус перестанет игнорировать положения Методических рекомендаций. И по истечении установленного законом срока вы сможете получить свидетельство о праве на наследство.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства. А если в указанный срок решение не было вынесено – также требования о признании права собственности в порядке наследования.

Предлагаем ознакомиться: Какие нужны документы для вступления в наследство на квартиру в 2020

Иными словами, если вы обращаетесь в суд до истечения 6 месяцев с момента открытия наследства, то удовлетворено может быть только требование о включении имущества в состав наследства. Идти по этому пути мы не рекомендуем так же, как и оспаривать отказ нотариуса в выдаче свидетельства о вступлении в наследство на неоформленное имущество в судебном порядке. Дело в том, что время и деньги на судебное разбирательство потрачены будут, а вернётся всё на этап взаимодействия с нотариусом.

Способы принятия наследства

Получение возможности обладания собственностью умершего родственника возможно, после приобретения субъектом действий, предусмотренных законодательной базой.

Способы принятия наследства различаются:

  • нотариальный, при наличии завещания, либо согласно установленным законом способам;
  • путем фактического управления и владения ценностями.

Когда правопреемников несколько, каждый из них обладает правом самостоятельного осуществления своей воли: согласиться оформлять преемство, отказаться от этого правомочия. Человек получает собственность, а также долги, при их наличии.

По завещанию

Нотариально удостоверенные завещания считаются оптимальным способом, подтверждающим правомочия преемника согласно собственности, оставленную ему наследодателем.

Завещатель, создавая такой документ, определяет условия, являющиеся значимыми для него:

  • каким преемникам отойдут ценности (указываются любые лица, не обязательно обладающие родственными связями с наследодателем, имеющие любой пол, возраст, принадлежность к гражданству любой страны): не редки случаи, когда наследниками становятся совершенно чужые лица, тогда как родственники лишаются правомочия наследования. Исключение составят субъекты, обладающие правомочиями приобретения обязательной части наследуемых ценностей, составляющих больше или половину доли, положенной по закону (для несовершеннолетней родни, а также лиц, не обладающих возможностью трудиться в силу определенных обстоятельств);
  • какая именно собственность достанется конкретному человеку;
  • пропорции разделения объектов при наличии нескольких наследников;
  • условия получения владений.

Рекомендуем к прочтению: Вступление в наследство несовершеннолетних детей

Получение собственности согласно основаниям по завещанию, возможно, когда имеется нотариально удостоверенная бумага, отображающая последнюю волю покойного человека. Таких документов может быть оставлено несколько, легитимным будет считаться последний. Бумага обязательно имеет письменную форму, подкрепляется подписями завещателя и уполномоченного лица, печатью нотариальной конторы.

Ограничения на свободу выражения собственной воли завещателем, касаются условий:

  • отведение обязательной части имущества лицам, не достигшим совершеннолетия;
  • обязательное обретение доли правопреемства лицами, нетрудоспособного вида, на протяжении последнего года, проживавшими совместно с наследодателем, когда они полностью находились на его финансовом обеспечении (супруги, родители, иные иждивенцы).

Завещание является бесповоротным, при нарушении прав этих категорий, получение ценностей, согласно документу, становится возможным после выдачи родственникам доли, определяемой согласно законным основаниям.

По закону

Гражданский кодекс оставляет право на разделение имущества умершего человека между нескольких наследников, согласно закону, при наличии условий:

  • умерший человек не написал завещания;
  • документ, оставленный наследодателем, был признан недействительным;
  • бумага содержит распоряжения лишь по части собственности покойного;
  • наследник, указанный по тексту, не согласен получать такие права;
  • наследник по завещанию умер до обретения наследственных правомочий.

Законодательство РФ определяет совокупность лиц, имеющих наследственные правомочия:

  1. Первая очередь: дети, родные или прошедшие процедуру усыновления, а также родившиеся после смерти наследодателя, супруги, родители или усыновители завещателя. Управление ценностями, доставшимися несовершеннолетним преемникам, производится их законным представителем.
  2. Братья, сестры умершего субъекта, бабушки и дедушки. Эта очередь получает правомочия при условии, что из первой никто не смог получить права, отказался от них, был лишен согласно законным основаниям.
  3. Дяди и тети, прабабушки и прадедушки. Каждое лицо имеет одинаковые права, приобретает равные доли наследуемого имущества. За исключением получения наследия супругом умершего человека, когда первоначально устанавливается его доля, затем остаток разделяется долевым образом между иными правопреемниками.
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: